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商标注册是无形资产吗

来源:华律网整理 2024-01-01 1431 人看过
报告编号:NO.20240101*****

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商标权属于无形资产。商标注册人对其注册商标享有独占使用权。在有效期限之内,商标专用权受法律保护,超过有效期限不进行续展手续,就不再受到法律的保护。关于商标注册是无形资产的问题,下面由华律网小编为您详细解答。

一、 商标注册是无形资产吗

1、商标权属于无形资产。商标注册人对其注册商标享有独占使用权。在有效期限之内,商标专用权受法律保护,超过有效期限不进行续展手续,就不再受到法律的保护。

2、法律依据:根据《中华人民共和国商标法》第六十一条规定, 对侵犯注册商标专用权的行为,工商行政管理部门有权依法查处;涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关依法处理。

二、商标权包括哪些

1、使用权。商标权的享有者对商标有使用的权利,商标的专用性体现在商标是一种象征,商标的使用方式主要是直接使用于商品、商品包装、商品容器,也可以是间接地将商标使用于商品交易文书、商品广告宣传、展览及其他业务活动中。

2、许可权。注册商标所有人有许可他人使用其注册商标的权利。商标使用许可关系中,许可人应当提供合法的被许可使用的注册商标,监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应在合同约定的范围内使用被许可商标,保证被许可使用商标的商品质量,以及在生产的商品或包装上应标明自己的名称和商品产地。

3、禁止权。商标的专用性体现在排他性。商标所有人有禁止任何第三方未经其许可在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的权利。禁止权的效力范围大于使用权的效力范围,不仅包括核准注册的商标、核定使用的商品,还扩张到与注册商标相近似的商标和与核定商品相类似的商品。

4、转让权。注册商标所有人可以自由地选择处分商标权的方式,注册商标所有人有将其注册商标转移给他人所有的权利。转让注册商标,除了由双方当事人签定合同之外,转让人和受让人应共同向商标局提出申请,经商标局核准,并予以公告。未经核准登记的,转让合同不具有法律效力。

知识产权是人们智力成果所享有的财产权利,由于商标是企业或个人智力成劳动创造的成果,因此商标权是属于知识产权的。知识产权是具备专业性,时间性和地域性的一种无形的财产,大部分的知识产权需要通过法律途径获得。希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题可以点击下方按钮咨询,或者到华律网咨询专业律师。

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[1]《中华人民共和国商标法》第六十一条
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就是那种在公众号上定价售卖电子书,然后以公司内部资料的形式将纸质版的书送给你这种售卖形式合法合规吗?

梁雯律师32分钟前回复:

通过公众号定价售卖电子书,然后以公司内部资料的形式将纸质版书赠送给您,这种售卖形式在法律上是不合规的,因为它涉及到未经授权的电子书销售和侵犯著作权的问题。

保全专利侵权证据的方式有哪些啊

法律顾问律师44分钟前回复:

关于保全专利侵权证据的方式有哪些啊的问题,根据相关政策法规分析如下: 专利侵权证据的保全方式主要有以下两种方式: (一)公证保全方式 公证保全,一般是专利权人及其利害关系人就存在的侵权行为,向公证机关提出申请,对其购买侵权产品的过程及购得的侵权产品进行公证,或对侵权现场(如许诺销售)或对侵权产品的安装地进行勘查公证,取得公证书,从而证明被告存在侵权行为。 在公证取证的过程中,专利权人最好主动向销售者索取产品宣传册、销售侵权产品人员的名片、购货发票或收据,以进一步的明确产品的生产者和销售者,同时专利权人可要求公证机关对前述资料的来源和真实性作出说明,一并记载在公证书中。 (二)法院证据保全方式 法院保全证据方式,即通常所说的民诉法意义上的证据保全,指的是了防止证据的自然灭失、人为毁灭或者以后难以取得,经诉讼参加人申请或者人民法院依职权主动开始,人民法院对民事诉讼证据加以收集和固定的制度。 证据保全有两种形式:一是诉前证据保全和诉讼中证据保全。 1、诉前证据保全 这是2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过新修订的《专利法》增加的内容。 它是指为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。 人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保;申请人不提供担保的,驳回申请。 人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即执行。 需要注意的是,申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的,人民法院应当解除该措施。 2、诉讼中的证据保全:这主要是指申请人在起诉后,按照民事诉讼法规定的程序和要求,书面申请法院人民法院对民事诉讼证据加以收集和固定的制度。

在专利层面上,产权归属和确权能辨析下吗

孙赫律师54分钟前回复:

你好,我擅长这方面纠纷,可以向我下单咨询。

著作权怎么样算侵权

法律顾问律师1小时前回复:

关于著作权怎么样算侵权的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 侵犯著作权的行为,须具备以下三个条件: 一、有侵权事实。 即行为人未经著作权人许可,不按著作权法规定的使用条件,擅自使用著作权人的作品。 这种使用行为,既没有征得作者和其他著作权人同意,也不属于合理使用和法定使用的情形,违反了著作权法的规定,可能对作者的著作人身权和财产权造成损害。 二、行为具有违法性,著作权是一种绝对权,他人在使用著作权作品时必须遵守著作权法及其他法律有关规定,如果行为人违反了法律的规定,其行为即具有违法性。 三、行为人主观有过错。 所谓过错,是指侵权人对其侵权行为及其后果所抱的心理状态,包括故意和过失两种形式。 侵犯著作权的行为,绝大多数是故意的,也有少数是过失导致的。 区分过错的形式,对确定侵权人的法律责任有一定的意义。 一般来说,故意侵权行为所应承担的法律责任重于过失侵权行为所应承担的法律责任。 法律依据: 《著作权法》第四十八条 有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;同时损害公共利益的,可以由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,并可处以罚款;情节严重的,著作权行政管理部门还可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,本法另有规定的除外; (二)出版他人享有专有出版权的图书的; …… (八)制作、出售假冒他人署名的作品的。

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